Содержание
- Товарный знак
- Для каких целей используется товарный знак
- Виды товарных знаков
- Виды товарных знаков и Гражданский Кодекс РФ
- Права правообладателя товарного знака
- Регистрация товарного знака в Российской Федерации
- Преимущества от регистрации товарного знака
- Срок действия права на товарный знак
- Ответственность за незаконное использование товарного знака
- Проблемы регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных имени или псевдониму лица Текст научной статьи по специальности «Право»
- Правовая охрана товарных знаков в РФ и за рубежом
- Как осуществляется правовая охрана товарного знака в РФ
- Условия охраны товарных знаков
- Проблемы охраны нетрадиционного товарного знака
- С какого именно момента начинается охрана прав на товарный знак
- Знаки охраны российских товарных знаков
- Каков срок охраны товарных знаков
- Досрочное прекращение охраны товарного знака
Товарный знак
Товарный знак (также товарная марка или торговая марка) – обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), которое служит для индивидуализации товаров или продукции (услуг) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Исключительная особенность товарного знака заключается в том, что товарный знак позволяет идентифицировать конкретный товар или группу продукции (услуг). Визуально он действительно выглядит как текстовой либо графический объект, нанесенный на продукцию, упаковку или используемый в рекламных целях.
Товарный знак по своему назначению похож на визитную карточку товара. Он должен быть простым, узнаваемым, достаточно оригинальным и привлекающим внимание.
Как правило, товарный знак в наше время воспринимается как знак качества. Чем сильнее компания дорожит своей репутацией, тем дороже будет стоить ее товарный знак.
Для каких целей используется товарный знак
Товарный знак имеет простую и понятную цель:
Во-первых, помогает потребителю отличить один товар от другого.
Во-вторых, является информационным сообщением потребителю о том, что, покупая товар с соответствующим товарным знаком, он может быть спокоен за его качество.
Гарантия качества и престиж – причины, по которым конечные потребители готовы переплачивать за «фирменные» товары или услуги.
Виды товарных знаков
Для того, чтобы иметь успех, товарный знак должен обладать отличительной способностью. Это значит, что его должно быть невозможно ни с чем спутать. Придумать такой уникальный и успешный с маркетинговой точки зрения товарный знак очень непросто.
Рассмотрим на примерах какие бывают виды товарных знаков.
Товарные знаки могут быть изобразительными, словесными, комбинированными, звуковыми, трехмерными — представляющими собой упаковку товаров или сами товары.
Кроме этого, могут быть, конечно, защищены и цветовые решения товарных знаков, то есть товарный знак защищается в той цветовой гамме, в которой он был подан на регистрацию.
-
Словесный товарный знак — это только шрифтовая композиция. Словесные товарные знаки являются одним из самых распространенных видов товарных знаков и составляют 80 % от всех существующих товарных знаков. Словесный товарный знак еще называют логотипом. Состоит из букв, слов, предложений, словосочетаний или аббревиатур. Слова могут быть как существующие, так и выдуманные. Такими товарными знаками могут быть личные имена («Алёнка», «Тинькофф»); придуманные новообразования (Xerox, Сберометр); аббревиатуры (ТНТ).
-
Изобразительный товарный знак — это обозначение, не содержащее словесных элементов. Такой товарный знак представляет собой абстрактные или конкретные изображения. Такие знаки еще называют эмблемами. Они представляют собой любые изображения, какие только могут прийти в голову дизайнерам и художникам, будь то геометрические фигуры, животные, люди и вообще любые предметы. Возможности для фантазии здесь неограниченны, но принципы успешности все те же: простота, запоминаемость и эстетика.
-
Комбинированный товарный знак – это товарный знак, в состав которого входят в различных комбинациях словесные и изобразительные составляющие. То есть на таком товарном знаке присутствует как изображение, так и надпись.
-
Объемный товарный знак. Один из самых ярких примеров – знаменитая оригинальная бутылка Coca-Cola. Объемными товарными знаками являются трехмерные объекты. Обычно к ним относятся оригинальные упаковки и тары или форма самого товара. Преимущества таких знаков очевидны: их можно подержать в руках, оставить в качестве сувенира и даже коллекционировать. Например, в случае с Coca-Cola, некоторые покупают газировку специально ради бутылки.
Товарные знаки могут быть:
-
словесными — «Apple» для компьютеров, Deutsche Bank для банка, «Холлофайбер»;
-
именами — Ford, Peugeot, Hilton (отель);
-
произвольными или вымышленными обозначениями — Coca-Cola, Nikon, Sony, NIKE;
-
содержащими графические элементы — трёхлучевая звезда для Mercedes-Benz;
-
рекламными девизами — «Летайте самолётами Аэрофлота!»;
-
картинками или символами — Lacoste (маленький крокодил);
-
содержащими буквы — GM, FIAT, KLM;
-
звуками — мелодия мобильного телефона Nokia, Philips и др.
Виды товарных знаков и Гражданский Кодекс РФ
В статье 1482 Гражданского Кодекса РФ зафиксирован общий перечень обозначений, которые можно зарегистрировать в качестве товарного знака:
-
изобразительные обозначения — торговый знак состоит из графических элементов и блоков, без включения текста;
-
текстовые обозначения, слова и словоформы — в этом случае используются только буквенные символы без применения графики;
-
цветовые, звуковые или тактильные обозначения;
-
объемные обозначения — графический или иной творческий замысел, выраженный в трехмерном виде;
-
комбинированные обозначения — различные сочетания перечисленных текстовых, графических и объемных объектов.
Если иные виды товарных знаков позволяют однозначно идентифицировать товар предприятия, то закон разрешает их использование.
В отношении цветовой гаммы указанных обозначений Гражданский Кодекс РФ также не содержит ограничений.
Права правообладателя товарного знака
Правообладатель товарного знака имеет право его использовать, им распоряжаться и запрещать его использование другими лицами.
Отметим, что под «использованием» товарного знака здесь подразумевается лишь использование в гражданском обороте и лишь в отношении соответствующих товаров и услуг, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован.
Регистрация товарного знака в Российской Федерации
Недостаточно просто разработать уникальное обозначение для своей продукции. Так как без регистрации исключительных прав указанным товарным знаком может воспользоваться любое заинтересованное лицо.
Законодательством признаётся исключительное право на товарный знак, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Поэтому, чтобы получить свидетельство на указанный объект и установить режим правовой охраны, нужно подать заявку в Роспатент. Сделать это можно самостоятельно или поручить поверенному.
Таким образом, исключительные права на товарный знак возникают лишь после его регистрации в уполномоченном государственном органе. Использование вместо товарного знака незарегистрированного обозначения допускается, но никаких исключительных прав в этом случае не возникает.
Отметим, что каждый товарный знак регистрируется в отношении определённых товаров и услуг, распределенных по классам (чем больше классов, тем дороже регистрация).
Преимущества от регистрации товарного знака
Регистрация товарного знака дает следующие преимущества при его использовании:
Во-первых, свидетельство на товарный знак защищает правообладателя товарного знака от его незаконного использования третьими лицами.
Во-вторых, можно зарабатывать на товарном знаке и таким образом получать дополнительный доход. Например, можно передать права на товарный знак по лицензии или расширить действующий бизнес по франшизе (по договору коммерческой концессии.
В-третьих, товарный знак может выступать предметом залога или продажи (по договору отчуждения).
Срок действия права на товарный знак
Свидетельство на товарный знак выдаётся в РФ сроком на 10 лет. В дальнейшем оно может быть по соответствующему заявлению в регистрирующий орган и уплаты соответствующей государственной пошлины продлено ещё на 10 лет, и так неограниченное число раз.
При этом право может быть аннулировано, если товарный знак не использовался в течение трех лет после регистрационной процедуры.
Ответственность за незаконное использование товарного знака
Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданско-правовую (статья 1515 ГК РФ), административную (статья 14.10. КоАП РФ) и уголовную ответственность (статья 180 УК РФ).
1. Комментируемая статья относится к сроку действия исключительного права на товарный знак, охраняемый на основе национальной (российской) регистрации.
О сроке действия товарных знаков, охраняемых в России на основе международных договоров России, см. п. 9 комментария к данной статье.
2. В пункте 1 комментируемой статьи указывается первый (или первоначальный) срок действия права на товарный знак: исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент. «Датой подачи заявки» считается дата поступления заявки в Роспатент (п. 8 ст. 1492 ГК РФ).
Указанный срок начинает исчисляться с даты подачи заявки, а не с даты приоритета заявки.
3. Фактически заявитель, подав заявку, не может осуществлять своего исключительного права; в частности, он не имеет права на защиту. Исключительное право возникает у правообладателя с даты получения им свидетельства на товарный знак (ст. 1504 ГК РФ).
4. В соответствии с абз. 1 п. 2 комментируемой статьи правообладатель может подать в течение последнего года указанного десятилетнего срока заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак на последующие 10 лет.
Следует полагать, что указанное заявление подается в Роспатент.
Если такое заявление подано не правообладателем, а иным лицом (например, лицензиатом), а также если такое заявление поступит в Роспатент ранее, чем за один год до истечения срока охраны, то оно не имеет правового значения и считается неподанным.
Если заявление подано в установленный срок и отвечает установленным требованиям, то Роспатент обязан продлить срок действия права на товарный знак.
5. В соответствии с абзацем 2 п. 2 такие заявления могут подаваться неограниченное число раз в последний год каждого десятилетнего периода действия исключительного права на товарный знак. К рассмотрению каждого такого последующего заявления применяются правила, указанные в п. 4 комментария к данной статье.
Таким образом, действие исключительного права на товарный знак никаким предельным сроком не ограничено.
6. Смысл нормы, содержащейся в абзаце 3 п. 2 комментируемой статьи (сама эта норма изложена неясно), состоит в том, что если правообладатель в течение шести месяцев после истечения предоставленного ему 10-летнего срока действия исключительного права (первоначального или одного из последующих) подаст ходатайство о восстановлении правовой охраны и оплатит это ходатайство пошлиной, то исключительное право на товарный знак должно быть восстановлено и это право будет считаться восстановленным с даты истечения предшествующего срока охраны.
Включает ли указанное ходатайство заявление о продлении срока охраны или оно должно подаваться вместе с заявлением — этот вопрос в данной норме не решен.
7. Поскольку после истечения срока действия исключительного права на товарный знак третьи лица могли начать использование обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, то эти действия вплоть до оповещения о восстановлении действия исключительного права на товарный знак на основе указанного ходатайства не должны рассматриваться как нарушение исключительного права на товарный знак, а по отношению к введенным в гражданский оборот товарам с указанным обозначением должен применяться принцип исчерпания прав (ст. 1487 ГК РФ).
8. Пункт 3 данной статьи устанавливает обязанность Роспатента внести в Государственный реестр товарных знаков (ст. 1480 ГК РФ) и в свидетельство на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ) запись о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.
9. Товарные знаки, охраняемые в России на основе международных договоров России, действуют в течение следующих сроков:
1) если страной происхождения товарного знака является страна, участвующая в Мадридском соглашении о международной регистрации знаков, то срок действия регистрации составляет 20 лет с момента международной регистрации знака (ст. 6 (1) Мадридского соглашения);
2) если страной происхождения товарного знака является страна, участвующая в Протоколе к Мадридскому соглашению, но не участвующая в Мадридском соглашении, то срок действия международной регистрации товарного знака в России составляет 10 лет с даты международной регистрации (ст. 6 (1) Протокола к Мадридскому соглашению).
Указанные сроки могут неограниченное число раз продлеваться на такие же последующие периоды времени.
1. Комментируемая статья относится к сроку действия исключительного права на товарный знак, охраняемый на основе национальной (российской) регистрации.
О сроке действия товарных знаков, охраняемых в России на основе международных договоров России, см. п. 9 комментария к данной статье.
2. В пункте 1 комментируемой статьи указывается первый (или первоначальный) срок действия права на товарный знак: исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент. «Датой подачи заявки» считается дата поступления заявки в Роспатент (п. 8 ст. 1492 ГК РФ).
Указанный срок начинает исчисляться с даты подачи заявки, а не с даты приоритета заявки.
3. Фактически заявитель, подав заявку, не может осуществлять своего исключительного права; в частности, он не имеет права на защиту. Исключительное право возникает у правообладателя с даты получения им свидетельства на товарный знак (ст. 1504 ГК РФ).
4. В соответствии с абз. 1 п. 2 комментируемой статьи правообладатель может подать в течение последнего года указанного десятилетнего срока заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак на последующие 10 лет.
Следует полагать, что указанное заявление подается в Роспатент.
Если такое заявление подано не правообладателем, а иным лицом (например, лицензиатом), а также если такое заявление поступит в Роспатент ранее, чем за один год до истечения срока охраны, то оно не имеет правового значения и считается неподанным.
Если заявление подано в установленный срок и отвечает установленным требованиям, то Роспатент обязан продлить срок действия права на товарный знак.
5. В соответствии с абзацем 2 п. 2 такие заявления могут подаваться неограниченное число раз в последний год каждого десятилетнего периода действия исключительного права на товарный знак. К рассмотрению каждого такого последующего заявления применяются правила, указанные в п. 4 комментария к данной статье.
Таким образом, действие исключительного права на товарный знак никаким предельным сроком не ограничено.
6. Смысл нормы, содержащейся в абзаце 3 п. 2 комментируемой статьи (сама эта норма изложена неясно), состоит в том, что если правообладатель в течение шести месяцев после истечения предоставленного ему 10-летнего срока действия исключительного права (первоначального или одного из последующих) подаст ходатайство о восстановлении правовой охраны и оплатит это ходатайство пошлиной, то исключительное право на товарный знак должно быть восстановлено и это право будет считаться восстановленным с даты истечения предшествующего срока охраны.
Включает ли указанное ходатайство заявление о продлении срока охраны или оно должно подаваться вместе с заявлением — этот вопрос в данной норме не решен.
7. Поскольку после истечения срока действия исключительного права на товарный знак третьи лица могли начать использование обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, то эти действия вплоть до оповещения о восстановлении действия исключительного права на товарный знак на основе указанного ходатайства не должны рассматриваться как нарушение исключительного права на товарный знак, а по отношению к введенным в гражданский оборот товарам с указанным обозначением должен применяться принцип исчерпания прав (ст. 1487 ГК РФ).
8. Пункт 3 данной статьи устанавливает обязанность Роспатента внести в Государственный реестр товарных знаков (ст. 1480 ГК РФ) и в свидетельство на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ) запись о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.
9. Товарные знаки, охраняемые в России на основе международных договоров России, действуют в течение следующих сроков:
1) если страной происхождения товарного знака является страна, участвующая в Мадридском соглашении о международной регистрации знаков, то срок действия регистрации составляет 20 лет с момента международной регистрации знака (ст. 6 (1) Мадридского соглашения);
2) если страной происхождения товарного знака является страна, участвующая в Протоколе к Мадридскому соглашению, но не участвующая в Мадридском соглашении, то срок действия международной регистрации товарного знака в России составляет 10 лет с даты международной регистрации (ст. 6 (1) Протокола к Мадридскому соглашению).
Указанные сроки могут неограниченное число раз продлеваться на такие же последующие периоды времени.
Утверждение, что сегодня домен стоит в одном ряду с товарным знаком (по сути стал онлайн-брендом), можно принять за аксиому. Однако аксиому – только для отрасли и никак не зафиксированную законодательно: правовой режим доменного имени до сих пор не обозначен в российском ГК. В отличие от правового режима того же товарного знака.
В результате, в судебных спорах между владельцем товарного знака с одной стороны и администратором домена — с другой (за право обладания тем или иным доменным именем), приоритет отдается именно владельцу исключительных прав — более 80% доменных споров решаются в их пользу. Однако 20% все же остаются за доменами и их владельцами. Так каково же соотношение домена и товарного знака, кто главнее и кто/какие обстоятельства это решают?
Ответ на этот вопрос ниже — в статье профессионального юриста, изучившего материалы российской судебной практики.
При рассмотрении дел суды вынуждены самостоятельно давать определение домену.
Так, в одном из решений суд отметил: «…в свою очередь, основной функцией доменного имени является преобразование адресов IP, выраженных в виде определенных цифр, в уникальное символьное имя, облегчающее поиск в сети Интернет» (Решение по делу № А40-138884/2013 от 4 марта 2014 года, Арбитражный суд г. Москвы).
В другом решении суд указал, что » …учитывая положения п. 15 ст. 2 от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», определившее понятие доменного имени как обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет», суд пришел к выводу, что домен не является вещью или средством индивидуализации, не имеет собственников » (см. Постановление по делу № А40-169281/2013 от 26 сентября 2014 года, 9-й Арбитражный апелляционный суд).
В свою очередь, товарный знак в ст. 1477 ГК РФ определяется, как средство индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Для возникновения прав на товарный знак необходима соответствующая регистрация.
Учитывая, что товарный знак является объектом исключительных прав, регистрация доменного имени, схожего с товарным знаком, признается нарушением исключительных прав.
Так, суды отмечают, что » …в силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации» (см. Решение по делу № СИП-416/2013 от 11 апреля 2014 года, Суд по интеллектуальным правам).
Таким образом, использование доменного имени, под которым понимаются действия по регистрации и непосредственному использованию доменного имени (администрирование, делегирование и другие действия), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, является нарушением исключительного права на товарный знак или иное средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ или услуг (при условии, что владелец доменного имени и товарного знака – разные лица). В результате потерпевшая сторона может предъявить иск «нарушителю» — так возникает доменный спор.
3.
Для разрешения спора имеют значение следующие факты:
А. Тождественность товарного знака и доменного имени (по фонетическому, графическому, семантическому признакам). Это может быть как полным совпадением, так и схожестью до степени смешения (то есть если домен ассоциируется с товарным знаком в целом, несмотря на их отдельные отличия). Важно отметить, что схожесть может быть установлена и тогда, когда доменное имя представляет лишь часть товарного знака (и наоборот). Например, установлено сходство товарного знака «MIRAX» и домена miraxa.net.ru (Решение АС г. Москвы от 6 октября 2011 года по делу № А40-40473/2011) или сходство товарного знака «SAMSUNG» и доменного имени samsungkies2.ru (Решение СИП по делу № А56-8524/2014 от 10 декабря 2014 года).
Б. Виды деятельности владельца домена и товарного знака (пересекается ли данная деятельность). Оценка однородности товаров или услуг по данной категории споров обязательна, поскольку именно размещение обозначения, сходного до степени смешения (тождественного) с обозначением, в отношении которого предоставлена правовая охрана товарным знаком, на товаре, предложенном к продаже (введенным в гражданский оборот), представляет собой нарушение прав на товарный знак. Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.
В. Что зарегистрировано ранее — домен или товарный знак. Надо отметить, что практика разрешения подобных споров до сих пор неоднозначна. В 2009 году Президиум ВАС РФ согласился с тем, что факт регистрации спорного доменного имени ранее регистрации права истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них в силу подп. 3 п.9 ст.1483 ГК РФ является основанием для принятии судом решения об отказе в иске о защите прав на товарный знак. Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 года по делу №9833 говорится: в случае, если доменное имя зарегистрировано ранее регистрации прав истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них, то в защите прав на товарные знаки (в том числе во взыскании компенсации) истцу может быть отказано, даже если регистрация товарных знаков не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке.
Однако позднее, в том числе, учитывая правовую природу доменного имени, суды стали указывать, что дата регистрации доменного имени не имеет существенного значения. Сам по себе тот факт, что доменное имя зарегистрировано ранее товарного знака не может лишать правообладателя прав на защиту товарного знака (см. решение по делу № А40-74313/2013 от 29 апреля 2014года, АС г. Москвы).
И все же, по общему мнению, дата регистрации является важным моментом для определения степени вины и ответственности за нарушение исключительных прав.
Г. Наличие законных самостоятельных прав на использование доменного имени. Например, владелец доменного имени имеет компанию с одноименным фирменным названием либо имеется связь с другим средством индивидуализации. Так, в одном из дел суд, отказывая в удовлетворении требования владельца товарного знака, указал: «…Соответствующее доменное имя реально используется ответчиком в своей предпринимательской деятельности и связано с его фирменным наименованием, что подтверждается материалами дела и не оспаривалось сторонами в ходе судебного разбирательства. Само по себе обстоятельство того, что ответчик не обжаловал регистрацию товарного знака, не означает, что у него не имеется законных прав и интересов в отношении принадлежащего ему доменного имени» (см. Постановление по делу № А60-38763/2013 от 20 июня 2014 года, 17-й ААС).
Д. Поведение владельца доменного имени и использование сайта. Например, негативным моментом, влекущим последствия, будет предложение со стороны владельца доменного имени продать домен владельцу товарного знака (во внимание будет приниматься и предлагаемая стоимость). Такое предложение может быть сделано и путем размещения информации на самом сайте.
Ниже мы приводим все имеющие значение факты и степень их важности для разрешения доменного спора:
Как видно, решающим в споре является совпадение (смешение) товарного знака и доменного имени.
Если судом установлено, что доменное имя нарушает права на товарный знак, нарушителя может ожидать:
А. Компенсация. В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
- в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе, с учетом характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков (пункт 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).
При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Б. Запрет на использование и прекращение прав на администрирование доменного имени.
В. Безвозмездная передача прав на доменное имя правообладателю.
Г. Публикация решения суда в периодическом издании Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Учитывая возможные неблагоприятные последствия, имеет смысл перед регистрацией доменного имени провести поиск на совпадение с уже зарегистрированными товарными знаками. И если совпадений не найдено, стоит самостоятельно подать на регистрацию и зарегистрировать товарный знак.
Людмила Харитонова
управляющий партнер юридической компании «Зарцын и партнеры»
Проблемы регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных имени или псевдониму лица Текст научной статьи по специальности «Право»
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Проблемы регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных имени или псевдониму лица
Мотылькова Алиса Вадимовна
Аспирант кафедры гражданского и предпринимательского права ЮжноРоссийского института управления -филиала РАНХиГС
e-mail: motylkova_a@mail.ru
Alisa V. Motylkova
e-mail: motylkova_a@mail.ru УДК 347
Problems Registering Trademarks that are Identical Name or Alias of the Person
В статье исследуются вопросы, связанные с проблемами, возникающими в ситуации регистрации в качестве товарного знака имен и псевдонимов. Рассматриваются варианты разрешения спорных вопросов, таких, как защита репутации обладателя имени или псевдонима, возможность введения потребителей в заблуждение и нарушение прав третьих лиц.
Ключевые слова и словосочетания: товарный знак, правообладатель, псевдоним, отказ в регистрации.
Key words and word combinations: trademark, right-holder, alias, the denial of registration.
Расширение масштабов конкуренции, стремление производителей привлечь к реализуемым товарам потенциальных покупателей и необходимость удержания существующих потребителей и клиентов в значительной мере активизировали использование в предпринимательской деятельности товарных знаков. Однако не каждое обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Так, в регистрации товарного знака может быть отказано при наличии соответствующих оснований, перечень которых предусмотрен ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) . Особый интерес представляет основание, закрепленное в пп.2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, в соответствии с которым не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника. Интерес этот обусловлен, в частности, проблемами, возникающими в ситуации регистрации в качестве товарного знака имен и псевдонимов. Отдельные аспекты данного вопроса были рассмотрены такими учеными, как Гаврилов Э.П., Горленко С.А., Данилина Е.А., Джермакян В.Ю., Корчагин А.Д., Орлова В.В. и другими. Однако иные случаи требуют дальнейшего исследования. Среди них такие, как регистрация знака при отсутствии согласия обладателя
имени, защита репутации обладателя имени или псевдонима, возможность введения потребителей в заблуждение (в том числе относительно местонахождения производителя товара) и нарушение прав третьих лиц.
При реализации положений пп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства. Во-первых, законодатель говорит о тождественности, а не о сходстве до степени смешения. Во-вторых, предоставление правовой охраны таким обозначениям возможно, если на это имеется согласие правообладателя. В-третьих, для понимания рассматриваемой статьи необходимо определиться с понятием «известность». При определении рассматриваемой категории авторами используются различные подходы. Э.П. Гаврилов считает, что известность лица должна определяться ответами на два вопроса: окажет ли регистрация товарного знака отрицательное влияние на репутацию этого лица; окажет ли репутация этого лица положительное влияние на товарный знак. Если хотя бы на один из этих вопросов дается положительный ответ, то норма пп.2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ должна применяться. В связи с этим некоторые авторы отмечают, что первый критерий, который может быть использован только в отношении здравствующих лиц, не применим в отношении выдающихся деятелей ушедших времен, фамилии которых наиболее часто встречаются в заявках на регистрацию товарных знаков . Данная позиция представляется спорной, поскольку смерть лица не обеспечивает надежную защиту его репутации. Напротив, оно лишено возможности защитить свое доброе имя от недобросовестной эксплуатации. По мнению А.Д.Корчагина, В.В.Орловой и С.А.Горленко , под словом «известные» следует понимать такие объекты, о которых знают все и кто пользуется широкой известностью, славой. Основным показателем известности является, в частности, факт включения в энциклопедии и/или справочники, словари, широкое представление в периодических изданиях, радио- и телевизионных передачах. Неопровержимыми и не вызывающими сомнений доказательствами известности лиц, которых уже нет в живых, можно считать, на наш взгляд, признание ЮНЕСКО их заслуг перед человечеством (А.Рублев, Сергий Радонежский), учреждение музеев и установление памятников (Д. Пожарский,
A.С. Пушкин, П.И.Чайковский, Ф. Шаляпин, С. Есенин, К.Э. Циолковский, В.П.Чкалов, Г.К. Жуков, Ю. Гагарин,
B. Высоцкий, Б. Окуджава), наличие улиц и площадей, носящих их фамилии. Наличие в государственном архивном фонде документов о жизни выдающихся людей, внесших крупный вклад в развитие мировой науки и культуры, также является неопровержимым доказательством их известности. С одной стороны, упоминание фамилий в различного рода энциклопедических справочниках может служить основанием для признания носивших эти фамилии людей известными лицами. С другой — следует учитывать, что степень известности в начале XXI века фамилии Третьяков, увековеченной в названии Государственной художественной галереи, превышает степень известности таких, например, фамилий, как Руднев (командир крейсера «Варяг» в русско-японской войне 1904 — 1905 гг.), Никитин (автор проекта Останкинской башни и главный конструктор монумента «Родина-мать» в г. Волгограде). Об известности ныне здравствующих лиц также можно судить по различным энциклопедическим справочникам. Несомненно, можно признать известными лицами патриарха Алексия II, первого и последнего президента СССР М.С. Горбачева, балерину М. Плисецкую, певицу Л.Зыкину, которые учредителями премии «Олимп» были названы выдающимися личностями ушедшего XX века .
При этом известность должна анализироваться не на данный момент времени (на момент проведения экспертизы или рассмотрения спора), а на дату подачи заявки .Рассматриваемые в пп.2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ обозначения должны оцениваться с точки зрения их соответствия требованиям п. 1 ст. 1483, то есть проверяться на различительную способность. Так, широко распространенные в РФ фамилии Иванов, Орлов достаточно часто являются фамилиями персонажей различных литературных произведений. При этом они не обладают различительной способностью и не могут выполнять индивидуализирующую функцию, присущую товарным знакам. Подобные обозначения могут быть зарегистрированы только в случае их оригинального и запоминающегося исполнения. Иное дело — фамилии известных лиц. Можно отметить регистрацию таких словесных обозначений, как «Чингисхан», «Сократ», «ALEXANDER MAKEDONSKY», «Рюрик», «Демидов», «Емельян Пугачев», «Денис Давыдов», «адмирал Колчак», «пан Петлюра», «Степан Бандера», «Князь Лев Голицын». Зарегистрированы обозначения «Калашников», «Каспаров», «Павел Буре», «Алла Пугачева», «Филипп Киркоров», «Слава Зайцев», «Дизайн Славы Зайцева», «Valentin Yudushkin», «Эдита Пьеха». Псевдоним «ЛЕНИН» в отличие от псевдонима «ДЖУНА» не был признан охраноспособным. Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Атомный ледокол «Ленин» по заявке № 2009732845/50, поданной ФГУП «Атомфлот», РФ. В отказном решении было отмечено, что словесный элемент «ЛЕНИН» является псевдонимом русского политического и государственного деятеля, революционера, создателя партии большевиков, одного из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года, председателя Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР и СССР, основоположника марксизма-ленинизма.
Поскольку данное имя связано с историей страны, то регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет противоречить общественным интересам.
Палата по патентным спорам (далее — III 1С ) поддержала решение экспертизы и дополнительно отметила следующее. В заявленном комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «ЛЕНИН», так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.
В силу широкой известности не только на территории РФ, но и в мире в целом псевдонима советского (русского) политического и государственного деятеля, революционера, организатора и руководителя Октябрьской революции 1917 г., основоположника марксизма-ленинизма существует возможность восприятия данного обозначения российским потребителем именно в связке с псевдонимом Ленин. При этом следует отметить, что данное название было присвоено атомному ледоколу (первому в мире судну с ядерной силовой установкой), построенному в СССР и спущенному на воду в 1957 г. Согласно свидетельству о государственной регистрации прав на судно «ЛЕНИН» N° 18-761, право владения на судно в настоящее время осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием «Атомфлот» на праве хозяйственного ведения. В соответствии со ст. 294 ГК РФ государственное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с ГК РФ. Согласно ст. 2 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», унитарное предприятие не наделено правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником. Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию. Это согласуется с общественными интересами, поскольку собственник не выразил согласия (отсутствует волеизъявление собственника) на приобретение заявителем (ФГУП «Атомфлот») исключительных прав на товарный знак . Портрет и фамилия лидера ЛДПР В.В. Жириновского зарегистрированы с его разрешения в виде комбинированного товарного знака для алкогольных напитков. В практике экспертизы имел место случай регистрации в качестве товарного знака для обозначения ликеро-водочной продукции фамилии летчика, героя Советского Союза М.В. Водопьянова, на основании того, что заявитель представил согласие однофамильца.
В рамках Мадридского соглашения о международной регистрации знаков в Роспатент поступили заявки на регистрацию знаков, совпадающих с фамилиями известных российских государственных и исторических деятелей, — «ALEXANDRE NEVSKI», «YOURI DOLGORUKI», «CZAR PETER», «Peter the Great», «Suvorov», «Kutuzov», «Romanov», «граф Витте», «Менделеев», «Popov», «Tolstoy», «LESKOV». Французская фирма заявила на регистрацию в России в качестве товарного знака в отношении водки изображение бутылки с портретом и фамилией выдающегося русского композитора П.И.Чайковского.
Помимо прочего, оценка охраноспособности товарных знаков, состоящих из фамилии известного лица, связана с такими проблемами, как возможность введения потребителей в заблуждение и нарушение прав oöäöüeö ёе0 (Ведомство Греции приняло решение об отказе в регистрации заявленного в отношении косметических средств обозначения «LUCIANO PAVAROTTI». Оно мотивировано тем, что в случае регистрации будет нарушено право личности (известного итальянского певца Лучано Паваротти (Luciano Pavarotti)) ввиду отсутствия в материалах заявки его согласия на регистрацию своей фамилии в качестве товарного знака, имеет первостепенное значение. Так, отсутствие его согласия и тем более явно выраженное несогласие может явиться причиной отказа в регистрации обозначения, даже если оно выполнено буквами латинского алфавита. Такая ситуация имела место при рассмотрении возражения против регистрации товарного знака <^ОТОВ» по свидетельству № 392266 (извлечение из Постановления ФАС Московского округа от 25 октября 2011 г. по делу № А40-13169/11-19-139). ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 21 января 2011 года об удовлетворении возражения Зотова Георгия Александровича против регистрации словесного товарного знака заявителя «^ОТОВ» по свидетельству № 392266.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.06.2011 г., оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2011 г., в удовлетворении заявленного требования отказано.
ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» обратилось в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой. Суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов. Как следует из материалов дела и установлено судами, регистрация товарного знака «^ОТОВ» с приоритетом от 26 октября 2008 года по свидетельству № 392266 произведена 26 октября 2009 года в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ на имя ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» в отношении товаров и услуг 09, 16, 38, 41, 42, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
Решением Роспатента от 21 января 2011 года частично удовлетворено возражение Зотова Г.А. от 13 октября 2010 года против регистрации словесного товарного знака «2ОТОВ» по свидетельству № 392266 в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ.
Не согласившись с названным решением Роспатента, общество оспорило его в судебном порядке.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что условием регистрации в качестве товарных знаков обозначений, включающих объекты прав третьих лиц в соответствии с требованиями, установленными пп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, является согласие таких лиц или их наследников. Авторским договором от 31 июля 2007 года № 0039-01-010-АД07, регулирующим гражданско-правовые отношения сторон настоящего спора, до даты подачи на регистрацию оспариваемого товарного знака «2ОТОВ» не предусмотрен порядок предоставления автором (Зотовым Г.А.) согласия на регистрацию обозначения «2ОТОВ» в качестве товарного знака на имя ЗАО «ОЛМА Медиа Групп». Согласие на регистрацию псевдонима автора Г.А. Зотова в качестве товарного знака с материалами заявки, поданной 16 октября 2008 года, и на заседание Палаты по патентным спорам не представлено.
В связи с отсутствием согласия Г.А. Зотова на регистрацию спорного товарного знака, с учетом подтвержденного материалами дела факта известности данного псевдонима автора неопределенному кругу лиц, суды правомерно согласились с выводом Роспатента о том, что регистрация оспариваемого товарного знака затрагивает личное неимущественное право автора литературных произведений гражданина Г.А. Зотова.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
На основании изложенного суды обоснованно указали на то, что решение Роспатента от 21 января 2011 года, которым возражение Г.А. Зотова против регистрации словесного товарного знака заявителя «2ОТОВ» по свидедельству № 392266 удовлетворено частично в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, является законным и обоснованным .
Кроме того, важно принимать во внимание положения, запрещающие регистрацию товарных знаков, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Переубедить экспертизу могут, в частности, доказательства ассоциации имени российского физического лица — индивидуального предпринимателя со словесным обозначением, выполненным в латинице, о чем свидетельствует извлечение из решения Роспатента, вынесенного по заключению ППС, рассмотревшей возражение от 24.06.2011, поданное индивидуальным предпринимателем Чернецовым Александром Николаевичем на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010705752.
Обозначение по заявке № 2010705752 с приоритетом от 26.02.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее — МКТУ), приведенных в перечне заявки, и представляет собой словесное обозначение «ALEX MONK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Основанием для принятия отказного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании ст. 1483 ГК РФ. Заключение обосновывается следующим: заявленное обозначение состоит только из словесных элементов «ALEX MONK», которые выполнены буквами латинского алфавита, и представляет собой словосочетание иностранного происхождения, что может быть воспринято как иностранное имя и фамилия. В связи с изложенным регистрация заявленного обозначения на Чернецова Александра Николаевича способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех заявленных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ на основании ст. 1483 ГК РФ.
В возражении заявитель выразил свое несогласие с решением и, в частности, отметил, что словосочетание «ALEX MONK» является фантазийным, содержит сокращение от имени Александр (ALEX) и воспроизведенный на английском языке корень фамилии «чернец», т.е. монах (MONK).
ППС отметила, в частности, следующее. Анализ словарно-справочной литературы показал, что словосочетание «ALEX MONK» устойчивой семантики не имеет. Вместе с тем в переводе с английского ALEX — это мужское имя Алекс, уменьшительное от «Александр», а слово MONK переводится как «монах» (словарь lingvo.yandex.ru). Информация из сети Интернет, в частности, результаты по запросу MONK на поисковых сайтах, свидетельствует о том, что обозначение «ALEX MONK» действительно может восприниматься как имя и фамилия или псевдоним некоего лица. Однако сведений о том, что реально существует юридическое или физическое лицо с таким именем, занимающееся деятельностью, однородной
заявленным услугам, не выявлено.
Вместе с тем заявителем приведено обоснование выбора словосочетания «ALEX MONK», заключающееся в ассоциативной связи с его именем и фамилией. При этом в настоящее время использование российскими предприятиями для индивидуализации своей деятельности либо своих товаров или услуг обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и не может породить в сознании потребителей представление о том, что лицо, оказывающее услуги, является иностранным. Таким образом, отсутствие какой-либо информации о конкретном лице, имеющем имя ALEX и фамилию MONK и оказывающем заявленные услуги, ассоциации с которым способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего услуги, приводит к необоснованности выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям ст. 1483 ГК РФ .
Кроме того, ряд известных имен и фамилий может ассоциироваться с определенной территорией. Поэтому регистрация в качестве товарных знаков обозначений, повторяющих эти имена и фамилии, на имя заявителей, находящихся на другой территории, может ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя товара . Представляется дискуссионной регистрация некоторых товарных знаков, семантическое содержание которых обусловлено фамилией, которая может ввести потребителей в заблуждение относительно местонахождения производителя. Например, товарный знак, содержащий наряду с изобразительным словесный элемент «КАЛИТА», зарегистрирован на имя изготовителя из г. Волгограда. Согласно данным Советского энциклопедического словаря, можно предположить, что слово «КАЛИТА» в составе данного знака может ввести в заблуждение относительно изготовителя тех потребителей, в памяти которых сохранились сведения из школьного курса истории о том, что московский князь Иван I, вошедший в российскую историю как Калита, первым начал собирать русские земли вокруг Москвы. Комбинированные знаки «Мономахъ» и «Мономах», включающие словесные элементы, которые зарегистрированы соответственно на имя изготовителей из Владимира и Москвы, также могут вводить в заблуждение, поскольку Мономашичи (Мономаховичи) — потомки великого князя киевского Владимира Мономаха .
От решения рассмотренных проблем зависит обеспечение прав и интересов не только правообладателей и потребителей товаров, возможность введения в заблуждение которых может быть преодолена, в частности, полным и всесторонним исследованием материалов дела, обращением к энциклопедическим источникам, исследованием общественного мнения. С большой степенью вероятности затрагиваются интересы третьей стороны (обладателя имени, псевдонима), которая не всегда способна их защитить, поэтому при оценке охраноспособности товарных знаков, воспроизводящих имя, фамилию или псевдоним, необходимо учитывать и моральный аспект.
Библиографический список:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федер. закон от 18.12.2006 № 230-Ф3 / / Российская газета. — 22.12.2006. — № 289.
2. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // Российская газета. — 03.12.2002. — № 229.
3. Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ. 1992. № 42. Ст. 2322.
4. Постановления ФАС Московского округа от 25 октября 2011 г. по делу № А40-13169/11-19-139.
5. Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». М.: Экзамен, 2004.
6. Джермакян В.Ю. 300 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики // Режим доступа: КонсультантПлюс.
7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой / Под ред. Л. А. Трахтенгерц. М.: КОНТРАКТ, 2009. 715 с.
Правовая охрана товарных знаков в РФ и за рубежом
Для любого обладателя товарного знака вопрос о его защите от посягательств посторонних лиц является насущным. Сама процедура получения правовой охраны для средства индивидуализации имеет много сложностей и «подводных камней», о которых следует знать, чтобы задуманное мероприятие не обернулось огромными потерями для бизнеса. В данной статье мы расскажем о том, что включает в себя правовая охрана товарных знаков и через какие трудности предстоит пройти для того, чтобы ее добиться.
Как осуществляется правовая охрана товарного знака в РФ
Товарный знак – неотъемлемый атрибут успешного бизнеса. Допустим, вы уже выбрали конкретное обозначение, которое несет в себе залог будущего процветания. Знайте, что для эффективного его использования мало просто обладать исключительными правами на товарный знак. Существенным условием конкурентного преимущества является недопущение использования вашего товарного знака другими лицами, что и составляет суть правовой охраны товарного знака.
Таким образом, право на товарный знак не зря называют абсолютным, потому что оно исключает из категории пользователей всех посторонних лиц, которые не наделены возможностью осуществлять манипуляции с вашим товарным знаком на законных основаниях.
Действие товарного знака распространяется только:
- на те товары, которые указаны в выданном после регистрации свидетельстве;
- на территории той страны, в которой этот товарный знак зарегистрирован;
- на тот период времени, который указан в свидетельстве о регистрации.
Как товарный знак становится общеизвестным? Безусловно, благодаря многолетней дорогостоящей рекламе, охватывающей широкую территорию и распространенной на неограниченный круг потенциальных потребителей.
Еще одним ярким примером такого товарного знака, который можно с уверенностью причислить к общеизвестным, являются табачные изделия «Winston». С момента их выпуска в 1954 году на рекламу и продвижение этого товара ушло немало сил и средств. Теперь они известны во всем мире.
Назначение товарного знака довольно велико. Его нельзя описать только лишь рамками идентификации продукта и его производителя. Целью введения товарного знака в деловой оборот и его правовой охраны является стремление приучить потребителей к тому, чтобы данный вид товаров автоматически ассоциировался у них с конкретным товарным знаком. И чтобы разные категории населения стремились покупать продукцию знакомого им и проверенного товарного знака.
История возникновения товарных знаков уходит в стародавние времена, когда первые ремесленники начали ставить свои клейма на производимую продукцию. Музеи и другие исторические учреждения сохранили множество археологических находок, представляющих собой древнюю посуду, орудия труда и даже оружие, имеющие на себе отличительные знаки создавших их мастеров.
Но на законодательном уровне понятие товарного знака и его охраны появилось гораздо позже. Так, в нашей стране определение самого термина «товарный знак» появилось в 1767 г. в Новоторговом Уставе. Из названия ясно, что этот Устав был принят для урегулирования внутренних и внешних экономических отношений нашей страны. Но в то время речь об охране товарных знаков еще не шла. Эта проблема возникла позже, когда на рынке стало появляться все больше фальсифицированных товаров. Недобросовестные ремесленники выдавали свой достаточно заурядный товар за произведение признанных и известных на всю Россию и за ее пределами мастеров. Меньшее из зол такого использования чужого товарного знака в том, что конкуренты переманивали на себя часть клиентов, которые могли бы принести прибыль истинному владельцу товарного знака. Но плюс к тому, некачественные подделки нередко отрицательным образом отражались на репутации настоящего мастера, под чьим товарным знаком они продавались.
Охрана товарных знаков в России впервые появилась с принятием закона в 1830 г., который не только регламентировал порядок и технологию наложения клейм на товары, но и устанавливал уголовную ответственность за подделку продукции или клейма и другие виды нарушения прав на товарный знак.
В более поздний период охрана товарных знаков подверглась международному регулированию. Так, охране объектов интеллектуальной собственности в промышленной сфере посвящены такие соглашения, как Парижская конвенция от 20 марта 1883 года, Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков от 14 апреля 1891 года и другие акты.
Сейчас законодательное регулирование вопросов использования и охраны товарных знаков в России находится на достаточно высоком уровне. Ключевыми законодательными актами в этой области считаются:
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- Уголовный Кодекс Российской Федерации;
- Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;
- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Ратифицированные международные соглашения и конвенции.
Условия охраны товарных знаков
Не любое обозначение можно считать товарным знаком.
Символ, который претендует на охрану в качестве товарного знака, должен быть новым, ранее не используемым. Оригинальность при этом не подразумевается. Новым может считаться и ранее известное обозначение, слово, изображение, которые до этого никто не использовал в качестве идентификации своей продукции, относящейся к аналогичному классу товаров. Это очень важное условие. К примеру, если печенье «Мятка» уже существует, этот товарный знак уже получил охрану от государства, то данный факт не исключает возможности производства зубной пасты с идентичным товарным знаком, поскольку зубная паста относится к другому классу товаров.
Согласно гражданскому праву РФ, условные обозначения, претендующие на регистрацию в качестве товарных знаков, должны обладать не абсолютной, а относительной новизной. То есть они должны быть новыми в сравнении с другими российскими товарными знаками. Если идентичный или сходный товарный знак уже зарегистрирован и используется за рубежом, то в нашей стране ему также дадут зеленый свет. Ограничения в отношении конкретных случаев могут быть установлены международными соглашениями, участницей который выступает Российская Федерация.
Под критерием новизны подразумевается обозначение, которое нуждается в последующей регистрации в качестве товарного знака согласно российскому законодательству:
- оно не должно быть точной копией или до степени смешения походить на товарные знаки того же класса, заявки на регистрацию которых поданы ранее и не были отозваны (признаны отозванными);
- оно не должно совпадать или иметь сходство до степени смешения с уже охраняемыми в РФ товарными знаками на однородные товары, получившими более ранний приоритет;
- оно не должно совпадать или напоминать общеизвестные товарные знаки других лиц, присвоенные аналогичным товарам.
Новыми не признаются обозначения, которые до степени смешения похожи или даже неразличимы с наименованиями мест происхождения товаров, коммерческими обозначениями, фирменными наименованиями, уже охраняемыми по закону РФ.
Не получат охрану в качестве товарных знаков также и обозначения, которые невозможно отличить от:
- общеупотребляемых терминов, которые обозначают группу или вид товаров (поролон, утюг, вермишель);
- символов, которые имеют устойчивую ассоциацию с определенным явлением, учреждением, отраслью (таким символом служит изображение чаши с изогнувшейся над ней змеей, он четко ассоциируется с медициной);
- характеристик товаров, указывающих на их свойства, назначение, количество или качество, время сбора, способ сбыта и т. д. (цветочный мед, парафиновые свечи, антибактериальные салфетки, пара обуви);
- формы выражения товара, определяемой его назначением или свойством.
При этом все перечисленные выше элементы могут входить в комплекс деталей, составляющих единый охраняемый товарный знак. Но данные элементы сами по себе охране не подлежат и не могут иметь ключевое значение в обозначении, заявленном в качестве товарного знака. Есть лишь одно исключение в отношении тех обозначений, которые обрели различительную способность только в процессе использования.
Для охраны товарный знак должен быть зарегистрирован по процедуре, предусмотренной российскими законами. Как мы уже упоминали, на общеизвестные товарные знаки это требование не распространяется.
Проблемы охраны нетрадиционного товарного знака
Товарный знак может быть выражен практически в любой форме: словесной, изобразительной, объемной. Эта возможность закреплена в пункте 1 статьи 1482 Гражданского кодекса. Товарные знаки в световой или звуковой форме менее привычны для нас и, соответственно, менее распространены. Но они есть. Нетрадиционными товарными знаками считаются знаки-запахи, знаки-вкусы, цветовые и динамические обозначения, голографические символы, знаки-жесты и знаки-тактильные ощущения. Все это кажется нам нереальным. Но не так давно медийный объект не мог быть связан в нашем представлении с понятием товарного знака (звуковая анимация), а сейчас эта практика получила широкое распространение.
Как мы уже упоминали, указание на форму, цвет, свойства товара и другие характеристики не могут стать товарным знаком. Однако, если свойство товарного знака само по себе не имеет различительной способности, например, цвет, то цветовой товарный знак такую способность получить может в процессе его использования. Но цветовой товарный знак должен также отвечать некоторым требованиям (цвет не должен быть определен материалом продукта или процессом его изготовления; желательно представить сочетание цветов или очень сложный оттенок и т. д.). Иными словами, зарегистрировать цвет в качестве товарного знака непросто. То же самое можно сказать о звуках. Звуковой товарный знак может получить охрану, если он будет представлен в качестве нотной записи.
Говоря по правде, суды чаще отказывают в спорах о регистрации нетрадиционных товарных знаков, потому что доказать их различительную способность крайне сложно. У них, кроме всего прочего, существуют свои особенности в процедуре подачи заявки и ее представления в уполномоченный орган.
Различительная способность нетрадиционных товарных знаков нередко становится очевидной только после их использования, в результате которого обозначение становится известным широкому кругу потребителей, а те, в свою очередь, начинают четко ассоциировать его с конкретным производителем, а также с его товаром (услугой).
Заметим, что разнообразие форм товарных знаков находит свое применение в предпринимательской практике очень быстро, и правовое регулирование не успевает адаптироваться к подобным переменам. Поэтому в настоящее время в законодательстве существует немало пробелов, связанных с регистрацией, использованием и охраной товарных знаков.
С какого именно момента начинается охрана прав на товарный знак
Для государственной охраны товарный знак обязательно должен миновать процедуру регистрации в рамках существующих в российском праве институтов государственной регистрации. Предоставление правовой охраны товарному знаку подтверждается выдачей свидетельства. Свидетельство может быть выдано заявителю – юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю. В этом документе заявитель будет поименован в качестве владельца товарного знака.
Регистрации товарного знака предшествует предварительная процедура его проверки. Прежде чем направить заявку, обязательно нужно удостовериться, что данное обозначение ни для кого не является товарным знаком, уже получившим охрану. В противном случае вы зря потратите время и деньги, не получив свидетельства о регистрации. Вам важно постараться выискать аналогичные обозначения более раннего приоритета, которые уже представлялись в патентное ведомство. Сделать это можно с помощью поиска по базам товарных знаков. И при обращении к специалистам вы можете быть уверены, что поиск будет проводиться как по российской, так и по международной базам.
Несмотря на то, что русский язык велик и богат, даже самые нестандартные и оригинальные словосочетания могли уже кому-то прийти в голову. Поэтому проверить свое обозначение нужно обязательно. Самостоятельно это сделать достаточно сложно. Но существуют патентные бюро, которые не только профессионально проведут поиск, но и подберут для вас такой товарный знак (логотип, фирменное наименование или другое средство индивидуализации), который не нарушит ни закон, ни права других субъектов предпринимательской деятельности. В выборе обозначения они, безусловно, учтут ваши предпочтения и особенности бизнеса. Кроме того, специалисты охотно помогут вам правильно оформить документацию на регистрацию товарного знака.
В некоторых случаях организации или индивидуальные предприниматели не обладают нужным ресурсом знаний, сил, времени и предпочитают поручить всю процедуру оформления товарного знака специалистам патентных бюро. Те, в свою очередь, обращаются в Федеральный институт промышленной собственности с надлежащим образом оформленной заявкой на регистрацию средства индивидуализации.
Давайте рассмотрим, из каких этапов состоит процедура получения свидетельства на товарный знак.
Этап 1. Подготовка заявки на регистрацию товарного знака.
Этап проверки своего обозначения по базам товарных знаков позади, и теперь можно определенно сказать, что препятствий в этом плане к регистрации вашего товарного знака нет. Следовательно, вы можете оформить заявку на свое обозначение. В заявку важно включить:
- Заявление.
- Само обозначение.
- Перечень товаров, которые будут выпускаться под данными обозначением (с указанием классов МКТУ).
- Квитанцию об оплате госпошлины.
Этап 2. Подача заявки на регистрацию товарного знака в ФИПС.
ФИПС – это уполномоченный в сфере регистрации интеллектуальных прав государственный орган. Федеральный институт промышленной собственности расположен только в столице, никаких подразделений по регионам у него нет. Именно сюда заявитель должен предоставить пакет документов на регистрацию товарного знака. Форма предоставления может быть различной:
- Заявку вместе с комплектом остальных документов можно направить по почтовому адресу, указанному на официальном сайте ФИПС.
- Собственноручно донести документы в пункт приема заявок, который находится в правой части здания по адресу: город Москва, Бережковская набережная, дом 30, корпус 1.
- Переслать документы по факсу: +7 (495) 531-63-18. Но потом вы обязательно должны каким-то из двух вышеперечисленных способов отправить оригиналы документов в течение одного месяца с момента отправления по факсу.
Дата подачи заявки имеет огромное значение. Это дата приоритета. Иными словами, теперь ваша заявка имеет преимущество перед теми, кто обратится с аналогичными заявками после вас. В случае возникновения спора о сходстве заявок приоритет играет решающую роль. Правовой охране подлежит заявка более раннего приоритета.
Этап 3. Формальная экспертиза заявки.
Далее свою работу должен выполнять Федеральный институт промышленной собственности. Сотрудники ФИПС проводят экспертизу документов. Первоначально эта проверка только формальная. В ходе ее эксперты проверяют, весь ли комплект необходимых документов представлен, все ли они в надлежащем виде и форме. Если есть какие-то недостатки либо часть нужных документов отсутствует, специалисты ФИПС запрашивают у заявителя эти сведения. По закону у заявителя есть три месяца, чтобы предоставить недостающие документы по заявке. И если в течение этого времени от вас не будут получены требуемые документы, то ваша заявка будет считаться отозванной. Вследствие этого вы не сможете получить свидетельство на товарный знак.
Этап 4. Экспертиза по существу.
Если вы все-таки дослали нужные документы либо в первоначальном комплекте у вас было все, что требуется для рассмотрения заявки, то эксперты приступают к экспертизе по существу. Экспертиза по существу – длительный и сложный процесс. Для товарного знака такая экспертиза осуществляется на протяжении целого года (12 календарных месяцев).
Но даже во время экспертизы по существу, когда, казалось бы, уже все необходимые документы предоставлены, у эксперта могут возникнуть вопросы, например, если он найдет, по его мнению, похожий товарный знак или ранее поданную заявку. В этом случае он направит запрос с предложением о предоставлении аргументированного мнения заявителя о возможности регистрации его товарного знака. После получения запроса у заявителя есть шесть месяцев на отправление ответа.
Этап 5. Получение свидетельства о регистрации товарного знака.
Помните, что при регистрации товарного знака нужно уплатить пошлину за выдачу свидетельства как подтверждения охраны вашего товарного знака. Может так случиться, что орган патентования примет положительное решение насчет вашей заявки. Но свидетельство вы не получите, если за него не заплатили.
Знаки охраны российских товарных знаков
Если товарный знак прошел процедуру государственной регистрации и получил правовую охрану, то он имеет полное право на маркировку в виде прописной латинской буквы «R» внутри круга. Этот логотип принято ставить именно в правом верхнем углу от товарного знака. Но если упаковка, этикетка, внешнее оформление товара не позволяет проставить логотип в этом месте, то его допустимо поместить в любую другую точку неподалеку от товарного знака. Важно, чтобы этот маленький значок выглядел единым целым с товарным знаком, потому что он подтверждает, что этот товарный знак подлежит охране от посягательств третьих лиц.
Но не во всех странах логотип товарного знака имеет именно такой вид. В ряде стран используется предупредительная маркировка «TM», которая обозначает, что заявка на регистрацию уже подана, но свидетельство на товарный знак еще не выдавалось.
В России этот знак законодательно не предусмотрен. А вот о знаке в виде буквы «R» в окружности говорится даже в Гражданском кодексе – статья 1485. Такая маркировка символизирует собой то, что рядом стоящее обозначение – товарный знак, и он зарегистрирован по установленной форме, вследствие чего получил правовую охрану на территории Российской Федерации.
Каков срок охраны товарных знаков
Статья 1491 Гражданского кодекса предусматривает предельный срок действия исключительного право на товарный знак – 10 лет. Он исчисляется не со дня получения свидетельства, а со дня подачи заявки на регистрацию. Однако по истечении срока исключительное право не исчезает навсегда. Его действие можно продлить еще на 10 лет, а потом еще на 10 лет. В итоге продлевать охрану товарного знака можно бесконечно.
Мы уже упоминали о таком важном международном документе в области регулирования отношений с товарными знаками, как Мадридское соглашение. Теперь стоит сказать и о Мадридском протоколе, который был заключен в дополнение к Соглашению. Часть стран участвуют в Мадридском соглашении, часть стран в Мадридском Протоколе. И порядок продления для первых и вторых будет отличаться. Так, на основании Мадридского протокола продлевать действие товарного знака можно сколь угодно много раз сроком на 10 лет, а на основании Мадридского соглашения – на целых 20 лет. Вот такие привилегии.
Досрочное прекращение охраны товарного знака
Регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной. Эта процедура проходит с участием Палаты по патентным спорам, действующей при ФИПС. Спор возникает по инициативе лица, чьи права нарушены событием регистрации товарного знака. И, обращаясь в Палату по спорам, пострадавший вынужден доказывать, что товарный знак был зарегистрирован с существенными нарушениями закона, а именно статьи 1483 Гражданского кодекса.
Но прекратить свое действие досрочно охрана товарного знака может и по ряду других оснований, среди которых:
- заявление правообладателя о досрочном прекращении охраны товарного знака;
- прекращение деятельности правообладателя;
- злоупотребление правом на товарный знак;
- недобросовестная конкуренция правообладателя.
По причине неиспользования товарного знака его можно аннулировать (статья 1486 Гражданского кодекса). Инициировать процедуру прекращения охраны товарного знака в этом случае может лицо, которое заинтересовано в получении прав на идентичный товарный знак. Если такой предприниматель добьется, чтобы право прежнего владельца товарного знака было прекращено досрочно, то в дальнейшем он сможет использовать тот же товарный знак на законных основаниях